Приращение долей в наследстве по ГК РФ – это увеличение наследственного имущества, которое полагается одному или нескольким наследникам, в том случае, если кто-то из претендентов по каким-либо причинам не будет наследовать.
Правила приращения наследственных долей регулируются ст. 1161 ГК РФ. Но правила для наследования по закону и по завещанию будут отличаться.
Оглавление
Кто такой отпавший наследник?
Отпавший наследник – это лицо, которое не будет наследовать по одной из причин, указанных в ст. 1161 ГК РФ, и за счет наследственного имущества которого произойдет приращение долей в наследстве для других претендентов.
Согласно ст. 1161 ГК РФ, если кто-то из претендентов на наследство не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завещания, то его часть наследственного имущества переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.
Следовательно, наследник является отпавшим в следующих случаях:
- ст. 1158 ГК РФ – если он отказался от наследства без указания конкретных лиц, которым переходит его доля (безусловный отказ от наследства);
- ст. 1152 ГК РФ – если он не принял наследство в срок, установленный для этого законом (6 месяцев с момента смерти наследодателя);
- ст. 1117 ГК РФ – если он признан недостойным наследником (то есть не может наследовать, так как злоумышлял против наследодателя)
- ст. 1119 ГК РФ – если он был лишен наследства;
- ст. 1131 ГК РФ – если завещание, по которому человек должен был наследовать, было признано недействительным.
Совет эксперта: учтите, что этот перечень является исчерпывающим. Смерть наследника не приводит к приращению долей, здесь должны применяться другие правила: наследование по праву представления, наследственная трансмиссия или наследование по закону.
Типичные ситуации, когда происходит приращение долей
Ст. 1161 ГК РФ дает исчерпывающий перечень случаев, когда произойдет приращение наследственных долей. Если ситуация не входит в этот перечень, то правила приращения наследственных долей применяться не будут.
Теперь разберем самые распространенные в практике ситуации, когда применяются правила приращения долей.
Отказ от наследства
В этом случае человек обращается к нотариусу и пишет заявление о том, что добровольно отказывается от своей части причитающегося имущества. Вы можете сказать образец заявления об отказе от доли в наследстве на нашем сайте (см. ниже).
Но надо знать, что бывают 2 вида отказа от наследства: безусловный и направленный.
Безусловный отказ – это ситуация, когда человек пишет заявление об отказе, не указывая, в чью пользу должна отойти его часть наследства. В таком случае его часть имущества будет разделена между наследниками по закону или по завещанию, принявшими наследство – для них это будет приращение долей в наследстве.
Направленный отказ – это передача своей части имущества конкретному лицу из числа других претендентов на наследство.
Непринятие наследства
Чтобы вступить в права наследования, человек должен сначала принять наследство (ст. 1152 ГК РФ). Это означает, что ему надо обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии наследства.
Если этого не сделать в течение 6 месяцев после смерти наследодателя, то человек утратит право наследования. Поэтому получается, что, если кто-то из родственников или лиц, указанных в завещании, не принял наследства в срок, то его доля будет распределена между оставшимися (произойдет приращение их долей).
В некоторых случаях допускается фактическое принятие наследства (без предварительного обращения к нотариусу). Подробнее Вы можете прочесть в наших статьях.
Читайте также: Принятие наследства
Недействительность завещания
Завещание можно признать недействительным через суд. Для этого нужно будет доказать одно из следующих обстоятельств:
- завещание неверно оформлено (нет подписей завещателя, свидетелей, если это требуется, лиц, которые должны заверить завещание);
- оно удостоверено лицом, которое не имело на это прав (помимо нотариуса, в исключительных случаях заверять завещания могут и другие официальные лица – читайте об этом в нашей статье, см. ниже);
- оно составлено под влиянием угроз, насилия, введения в заблуждение;
- оно составлено лицом, которое на момент написания документа страдало психическим расстройством, которое не позволяло человеку осознавать характер своих действий и оценивать их последствия.
Оспорить завещание может только лицо, чьи интересы нарушаются этим документом (п. 2 ст. 1131 ГК РФ).
У гражданки Натальи Леонидовой было 2 сына: Сергей и Виктор. Сергей умер в начале мая 2009 г. У Сергея остался сын Юрий, внук Натальи Леонидовой. В конце мая Наталья Леонидова составила завещание, в котором оставила сыну Виктору принадлежащие ей вклады в банках. В 2010 г. она подарила сыну Виктору свою квартиру.
В 2015 г. Наталья Леонидова умерла.
Юрий, ее внук, обратился в суд с иском о признании завещания недействительным на том основании, что бабушка в момент составления этих документов была больна и не понимала значения своих действий. По мнению истца, Виктор заставил ее подписать документы, сути которых она не понимала.
Виктор и его юрист подали возражения на иск, в которых указали, что согласно п. 2 ст. 1131 ГК РФ требовать признания завещания недействительным могут только те лица, интересы которых были нарушены этим документом. А Юрий является внуком умершей, то есть наследником второй очереди. В то время как Виктор – это сын умершей, он в любом случае является наследником первой очереди. Поэтому Юрий не может оспорить завещание как представитель более дальней очереди наследования, его интересы не затронуты документом.
Суд назначил по делу 2 посмертных судебно-психиатрических экспертизы, которые установили, что в периоды оформления завещания от 27 мая 2009 г. и договора дарения от 12 января 2010 г. Наталья Леонидова не могла понимать значения своих действий и руководить ими.
Однако и первая, и апелляционная инстанция отказали Юрию в иске, так как решили, что он не является лицом, имеющим право оспаривания последней воли покойной.
Дело дошло до Верховного Суда РФ. ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и пояснил, что внуки наследодателя, наследующие по праву представления, относятся к наследникам первой очереди. То есть, если бы не было завещания, внук Юрий по закону наследовал бы долю наследства, которая причиталась его отцу Сергею, умершему раньше. Следовательно, внук Юрий является лицом, чьи интересы нарушает завещание и поэтому он обладает правом его оспорить.
(Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2020) [утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10 июня 2020 г.])
Читать также: Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным
Недостойный наследник
Согласно ст. 1117 ГК РФ человека признают недостойным наследником в следующих случаях:
- он совершил умышленные противоправные действия против наследодателя;
- он совершил умышленные противоправные действия против кого-то из наследников;
- он пытался противодействовать осуществлению последней воли умершего;
- он всеми средствами незаконно способствовал увеличению собственной части наследственного имущества;
- он был лишен родительских прав в отношении наследодателя;
- злостно уклонялся от обязанностей по содержанию наследодателя.
Все эти действия должны быть установлены в судебном порядке – голословные обвинения других родственников значения не имеют. То есть должен быть определенный документ:
- приговор суда по уголовному делу (если человек пытался, например, убить или применял силу в отношении наследодателя или наследников, совершил подлог или мошенничество);
- решение суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы).
Для признания недостойным наследником не имеют значения мотивы, по которым человек так поступал – он мог действовать на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений или из желания улучшить положение кого-то из родственников (своих детей, например).
Совет эксперта: Однако наследодатель может оставить кому-то свое имущество, зная, что ранее этот человек совершил действия, которые делают его недостойным наследником. Во избежание оспаривания завещания нужно подчеркнуть в тексте свою информированность и сослаться на п. 1 ст. 1117 ГК РФ – о формулировках лучше советоваться с юристом.
Как происходит приращение долей в наследстве
В соответствии с п. 1 статьи 1161 ГК РФ доля отпавшего наследника переходит к наследникам по закону и распределяется между ними пропорционально их долям в наследстве.
Это правило применяются лишь при одновременном соблюдении следующих условий:
- претендент на наследство отпал по одному из оснований, которые перечислены в п. 1 статьи 1161 ГК РФ (отказ от наследства, непринятие наследства, недостойные наследники, лишение наследства, недействительность завещания);
- имеется незавещанное имущество, на которое могут претендовать наследники по закону.
Незавещанное имущество имеется в следующих случаях: отсутствует завещание; завещание распределяет только часть имущества умершего, завещание признано недействительным полностью или частично, в завещании не был подназначен наследник.
Отпавший наследник по завещанию
В ситуации, когда все имущество умершего распределено в завещании и незавещанного имущества нет, действуют другие правила: часть отпавшего наследника будет разделена только между оставшимися наследниками по завещанию пропорционально их долям.
Что из этого следует:
- Наследники получают часть доли отпавшего претендента, пропорциональную их доли наследства. То есть свободная доля не делится поровну. Если один человек по завещанию получил 2/3 имущества, а второй – 1/3, то и долю отпавшего наследника распределят между ними аналогично: 2/3 одному и 1/3 другому.
- Это правило будет работать только в том случае, если между наследниками по завещанию разделено все имущество.
- Это правило будет работать только в том случае, если наследодатель не оставил в завещании других распоряжений насчет долей отпавших наследников (п. 2 ст. 1161 ГК РФ).
А это вполне возможно: наследодатель имеет право определить, кому будет переходить часть отпавшего претендента, то есть подназначить наследника, или указать, каким образом следует распределить освободившуюся часть.
Частые вопросы
Нет, нельзя. Единственный случай, когда обязательный наследник не получает своей части имущества, – это признание его недостойным наследником.
Это возможно по решению суда в том случае, если выделение обязательной доли (ОД) существенно ущемляет права основного наследника. Суд учитывает, что ОД установлена в законе для помощи социально незащищенным родственникам и иждивенцам, а не для их обогащения. Если у них есть свое жилье и средства к существованию, то суд уменьшит ОД в интересах основного наследника (например, Определение Верховного Суда РФ № 5-КГ19-181).
Такая формулировка вопроса некорректна. Дело в том, что наследование по праву представления наступает в случае смерти наследника. А приращение долей в таких случаях не действует, то есть умерший не является отпавшим наследником. Поэтому буквальный ответ: «Никогда». Но по праву представления долю, причитавшуюся человеку, будут делить его наследники. Например, если умрет отец, то его часть в наследстве деда будет разделена между внуками (детьми умершего).
Правила приращения действует только в случае безусловного отказа от прав наследования, то есть в том случае, когда выгодоприобретатель не указан. Если человек отказывается от своих прав в Вашу пользу, то это направленный отказ и он регулируется ст. 1158 ГК РФ. Приращения тут не будет, Вы получите часть того, кто отказался в вашу пользу.